LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA SE EXTINGUE POR NOVIAZGO

La prestación compensatoria es aquella pensión a la que tiene derecho el cónyuge (que no pareja de hecho) cuya situación económica resulta más perjudicada como consecuencia de la ruptura del matrimonio.mans-juntes-article-extincion-pension-por-noviazgo

Tanto la regulación estatal (artículo 101 CC), como la catalana
(artículo 233-19 CCCat), prevén como causa de extinción de la prestación compensatoria, el matrimonio del acreedor de la pensión o la convivencia marital del mismo con una tercera persona.

 

Respecto al concepto jurídico indeterminado de “convivencia marital” que recoge la legislación, existían en la jurisprudencia dos posturas; los que abogaban por considerar que cualquier tipo de convivencia estable de pareja lleva a la extinción de la prestación, y los que definían “convivencia marital” como modo de vida en común que evidencia o exterioriza un proyecto compartido. Tal y como estableció la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 31 de mayo de 2010, “(…) una relación de amistad íntima incluso con mantenimiento de relaciones sexuales y de cierta duración no puede ser calificada de marital si no va acompañada de ese detalle calificador de tener un proyecto común de presente y de futuro (…); el percibir una pensión compensatoria no le obliga (al acreedor) a realizar una vida de aislamiento social…”.

Pues bien, el 8 de febrero de 2017, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cádiz ha dictado una Sentencia por la que extingue el derecho a la prestación compensatoria del acreedor por mero noviazgo. La argumentación de dicho Juzgado se basa en la tesis de la Sentencia 42/2012 del Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2012, que explicaba que para poder definir con exactitud el concepto de “convivencia marital”, se debía partir de dos cánones interpretativos: el de la finalidad de la norma y el de la realidad social del tiempo en que la norma debe ser aplicada:

“(…) De acuerdo con el primero, la razón por la que se introdujo esta causa de extinción de la pensión compensatoria fue la de evitar que se ocultaran auténticas situaciones de convivencia con carácter de estabilidad, más o menos prolongadas, no formalizadas como matrimonio, precisamente para impedir la pérdida de la pensión compensatoria, ya que se preveía inicialmente solo como causa de pérdida el nuevo matrimonio del cónyuge acreedor.

Utilizando el segundo canon interpretativo, es decir, el relativo a la realidad social del tiempo en que la norma debe aplicarse, debe señalarse asimismo que la calificación de la expresión “vida marital con otra persona” puede hacerse desde dos puntos de vista distintos: uno, desde el subjetivo, que se materializa en el hecho de que los miembros de la nueva pareja asumen un compromiso serio y duradero, basado en la fidelidad, con ausencia de forma; otro, el elemento objetivo, basado en la convivencia estable.

En general, se sostiene que se produce esta convivencia cuando los sujetos viven como cónyuges, es decir, more uxorio, y ello produce una creencia generalizada sobre el carácter de sus relaciones.

Los dos sistemas de aproximación a la naturaleza de lo que el Código denomina “vida marital” son complementarios, no se excluyen y el carácter no indisoluble del matrimonio en la actualidad no permite un acercamiento entre las dos instituciones sobre la base de criterios puramente objetivos distintos de la existencia de forma, porque es matrimonio el que se ha prolongado durante un mes siempre que haya habido forma y es convivencia marital la que ha durado treinta años, pero sin que haya concurrido la forma del matrimonio. (…)”

Con base en la anterior explicación, el Tribunal Supremo extinguía una prestación compensatoria porque, si bien no existía una convivencia continuada bajo el mismo techo, se habían producido continuas visitas de uno en el domicilio del otro y encuentros de manera pública, y por tanto las relaciones tuvieron carácter de permanencia.

El Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, apoyándose en la doctrina antedicha, ha aplicado la interpretación de “convivencia marital” más actualizada, sorprendiendo así a la contradictoria Jurisprudencia que existía hasta el momento.

PENSIONES QUE PUEDEN RECLAMARSE EN UNA SEPARACIÓN O DIVORCIO

En la mayoría de procedimientos de separación o divorcio la controversia principal gira en torno a los hijos de la pareja; ya sea en relación a la guarda o a la pensión de alimentos de estos. Otro de los temas controvertidos e igual de habitual en la práctica, es la pensión que uno de los cónyuges queda obligado a satisfacer al otro, como consecuencia de la ruptura.

Sin embargo, así como siempre que haya hijos deberá establecerse la guarda y los alimentos de los mismos; la pensión o pensiones de uno de los cónyuges hacia el otro, no siempre tiene cabida, pues para otorgarla, nuestra legislación exige la concurrencia de una serie de requisitos y circunstancias.

En la legislación vigente en CATALUÑA existen dos tipos de prestaciones entre cónyuges; por un lado, la prestación compensatoria y, por otro, la compensación económica por razón del trabajo. Ambas figuras tienen objeto y requisitos distintos.

Pastís nupcial trencat

1.- PRESTACIÓN COMPENSATORIA

Dicha prestación, regulada en los artículos 233-4 y siguientes del Código Civil de Cataluña, tiene por objeto compensar al cónyuge que ha visto perjudicada su situación económica como consecuencia de la ruptura de la convivencia.

Así también lo ha venido estableciendo el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 10 de marzo de 2009 [RJ 2009/1637]; 4 de diciembre de 2012 [RJ 2013/194]; 20 de junio de 2013 [RJ 2013/4377]; 20 de febrero de 2014 [RJ 2014/1385]; 27 de noviembre de 2014 [RJ 2014/6034]; entre otras. En dichas Sentencias, el Tribunal ha establecido que la prestación compensatoria, tiene una finalidad reequilibradora. Que responde a un presupuesto básico: el efectivo desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio; por tanto, parte de la base de la ruptura del matrimonio y mira hacia el futuro. No hay que probar la existencia de necesidad, pero sí ha de probarse que se ha sufrido un empeoramiento en la situación económica, en relación a la que disfrutaba en el matrimonio, y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge.

En consecuencia, nuestra legislación faculta al cónyuge más necesitado, a solicitar una prestación compensatoria al otro cónyuge:

– en el primer proceso matrimonial,
– cuya cuantía no puede exceder del nivel de vida del que gozaba durante el matrimonio, en aras a no producir un enriquecimiento a costa del cónyuge obligado al pago de la misma.
– La contribución que el obligado hace a los alimentos de los hijos, debe ser tomada en consideración, como menor nivel adquisitivo.

Los mismos cónyuges, de mutuo acuerdo, pueden decidir el establecimiento de la prestación, su cuantía, forma de pago, y duración. Sin embargo, en caso de desacuerdo, los criterios que tienen en cuenta los Tribunales para la fijación de la misma son, entre otros, (STS, 10 de marzo de 2009 [RJ 2009/1637]):

– Edad del perceptor
– duración efectiva de la convivencia conyugal
– anteriores trabajos realizados
– preparación académica y/o práctica
– dedicación al hogar y a los hijos por parte del perceptor
– estado de salud y su recuperabilidad
– …

• En cuanto a la FORMA DE PAGO, se permite que ésta sea atribuida tanto en forma de capital (dinero o bienes), como en forma de pensión.

• Por lo que respecta a su DURACIÓN, como regla general se otorga por un período limitado, salvo que nos encontramos ante circunstancias excepcionales que justifiquen el carácter indefinido de la misma.

La STS de 20 de febrero de 2014 establece que: La naturaleza y función de la prestación compensatoria obligan al órgano judicial a tomar en cuenta para su fijación, cuantificación y determinación del tiempo (vitalicio o temporal) de percepción, factores numerosos, y de imposible enumeración; pues permiten valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio.

2.- PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RAZÓN DEL TRABAJO

La compensación -o prestación- económica por razón del trabajo es una figura, regulada en los artículos 232-5 y siguientes del Código Civil de Cataluña, que está prevista con el objeto de contrarrestar las consecuencias que conlleva la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes.

A diferencia de la prestación compensatoria que mira hacia el futuro, la compensación económica por razón del trabajo mira hacia el pasado, pues compara el patrimonio de cada cónyuge, en el momento de la ruptura, con el que tenía en el momento del matrimonio.

Faculta al cónyuge que ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro, o para el otro sin retribución o con una retribución insuficiente, a que le sea reconocida una compensación económica por esta dedicación. Para tener derecho a la compensación, debe compararse el patrimonio que tenía antes de las nupcias, con el que tiene en el momento de la ruptura (ya sea por extinción del régimen por separación, divorcio, nulidad, o muerte de uno de los cónyuges o, en su caso, del cese efectivo de la convivencia). El incremento experimentado en el patrimonio del cónyuge dedicado a la familia o al trabajo del otro consorte; debe ser inferior al incremento experimentado en el patrimonio del consorte beneficiado por el trabajo insuficiente o no remunerado.

Para determinar su CUANTÍA, se deben tener en cuenta los siguientes criterios familia (STSJ de Cataluña, de 30 de octubre de 2014 [RJ 2014/6674]):

– duración e intensidad de la dedicación
– años de convivencia
– años de crianza de los hijos o atención a la familia

Dicha cuantía, queda limitada a un máximo de la cuarta parte de la diferencia existente entre los incrementos de los patrimonios de ambos cónyuges.

• En cuanto a la FORMA DE PAGO, se deberá realizar EN DINERO, excepto que las partes de forma consensuada acuerden otro medio de pago. Además, a diferencia de la prestación compensatoria que se puede fijar en forma de pensión; la compensación económica por razón del trabajo se concentra, en principio en UN ÚNICO PAGO, sin embargo, a solicitud de los cónyuges, la autoridad judicial podrá disponer el aplazamiento del pago de la compensación o bien su fraccionamiento, con un VENCIMIENTO MÁXIMO DE TRES AÑOS y el devengo del interés legal del dinero.

Finalmente, cabe destacar que ambas figuras son compatibles entre sí, atendiendo a la distinta finalidad perseguida por cada una de ellas, debiendo tenerse en cuenta para el establecimiento del importe de cada una, el fijado para la otra.

El impago de la pensión alimenticia en la nueva reforma penal

La refoFeatured imagerma del Código Penal de 31 de marzo de 2015, que entrará en vigor el 1 de julio de este mismo año, ha introducido novedades que afectan a la Familia. Dentro de estas novedades introducidas, encontramos la supresión de las faltas de abandono; que las conductas más graves de incumplimiento de deberes familiares quedan tipificadas como delito en los artículos 226 y siguientes; retoques en violencia doméstica o de género; introducción de nuevos delitos contra la libertad, la libertad sexual y la intimidad; se ha establecido una delimitación clara entre administración desleal y apropiación indebida. La eliminación de las faltas establecidas en el Código Penal, conlleva, en familia, la derogación del artículo 622 relativo al incumplimiento del régimen de visitas, incumplimiento hasta ahora considerado como una falta en el Código Penal, pero que a partir de la entrada en vigor de dicha reforma pasará a ser sancionado civilmente en virtud del artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

            Los dos temas que se van a tratar a continuación: el impago de las pensiones alimenticias y la suspensión o no de la pensión de alimentos, no se han visto prácticamente modificados, sin embargo, en la práctica son temas controvertidos y es por ello que son de especial trascendencia.

¿El impago de la pensión alimenticia es constitutivo de delito?

            La crisis económica ha disparado las denuncias penales por el impago de pensiones alimenticias. En un primer momento, el impago de dichas pensiones parece ser constitutivo de delito, tipificado en el artículo 227.1 del Código Penal, situado en la Sección 3ª del Capítulo III del Título XII del Libro II, bajo la rúbrica “Del abandono de familia, menores e incapaces”, rúbrica que ha sido modificada y que pasa a decir “Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección”. Es en esta Sección donde se integran las conductas más graves de incumplimiento de deberes familiares, todas ellas tipificadas como delitos, y más ahora, teniendo en cuenta que la reforma del Código Penal del pasado 31 de marzo de 2015 que entrará en vigor el 1 de julio de ese mismo año, ha suprimido las faltas en su articulado.

            El precepto citado, establece que “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”. Sin embargo, para que pueda aplicarse efectivamente dicho precepto y el impago pase a ser considerado delito se exige la concurrencia de una serie de elementos.

            Existe una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 28-07-1999, 13-02-2001 y 03-04-2001, 08-07-2002, 16-06-2003, entre otras y Auto TS 15-04-2004) que configura el delito previsto en el artículo 227 CP como un delito de omisión que exige para su consumación la exigencia de dos elementos objetivos y uno subjetivo:

  • La existencia de una resolución judicial firme dictada en proceso de separación, divorcio, nulidad matrimonial, filiación o alimentos, o convenio aprobado por la autoridad judicial competente que establezca la obligación de abonar una prestación económica a favor del cónyuge o de los hijos.
  • La conducta omisiva que consiste en el impago reiterado de esa prestación económica durante los plazos exigidos en el precepto legal, es decir, dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, conducta ésta de omisión que consuma el delito por ser de mera inactividad, sin necesidad de que de ello derive ningún resultado perjudicial distinto del que ya produce la falta de percepción de la prestación establecida.
  • El elemento subjetivo se configura por el comportamiento doloso del sujeto, es decir, el conocimiento de la obligación de pagar y la voluntariedad de incumplir la misma, la cual resulta inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida.

            Este último requisito queda excluido ante la denominada “presión por deudas”, expresamente prohibida por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966 (“nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual”), precepto que se integra en nuestro Ordenamiento Jurídico, conforme a lo dispuesto en los artículos 10.2º y 96.1º de la Constitución. Así, no es posible sancionar conductas al amparo del artículo 227 CP en aquellos supuestos de imposibilidad de cumplimiento. Del mismo modo se han pronunciado las Audiencias Provinciales de Tarragona y de Barcelona (SSAP de Tarragona, 18 de junio de 2013 [JUR 2013\273012] y 20 de junio de 2013; SAP de Barcelona, 6 de octubre de 2014 [ARP 2014/1477]).

            En estos casos, podemos concluir, que corresponde a la acusación la carga de probar, mediante la averiguación patrimonial, la situación económica del acusado; elemento esencial para acreditar su capacidad para el pago de la pensión alimenticia. Corresponde a la defensa aportar toda aquella documentación para acreditar la falta de recursos económicos para hacer frente a la pensión alimenticia, resaltando la voluntad de cumplir con la obligación alimenticia, pese a la insuficiencia económica. Queda claro pues, que el delito de abandono económico de familia requiere un plus de antijuricidad cuando el sujeto, pudiendo satisfacer la pensión, hace dejadez consciente y voluntaria de su obligación.

¿Procede la suspensión del pago de la pensión de alimentos?

            En los casos en que el progenitor no custodio se encuentra en una situación de insolvencia económica y carencia de recursos económicos que le hacen imposible no solo atender el cumplimiento de la obligación alimenticia, sino incluso atender a sus propias necesidades; surge la controversia acerca de si es posible o no suspender el pago de la pensión de alimentos hasta que dicho progenitor venga a mejor fortuna.

            Ante esta situación, la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales no es uniforme y parece existir cierta controversia. Para la mayoría de las Audiencias existe la posibilidad de la suspensión de la obligación de prestar alimentos (SAP de San Sebastián de 5 de diciembre de 2008; SAP de A Coruña de 16 de enero de 2013; SAP de Cádiz, Sección 5ª, 23 de mayo de 2013). Sin embargo, existen otras resoluciones de Audiencias, más rigurosas y exigentes, que no conceden dicha suspensión, incluso cuando se acredita que el progenitor  no custodio se encuentra en situación de desempleo sin percibir ayudas públicas, siempre que se constate que está en edad laboral y aptitud para la obtención de ingresos; y fijan en tales casos una pensión, denominada mínimo vital, que cubra las necesidades más imprescindibles del hijo (SAP de Barcelona, Sección 12, 8 de junio de 2012; SAP de Gijón, Sección 7ª, 19 de julio de 2013).

            Con estos antecedentes y este contexto, el Tribunal Supremo, ha fijado doctrina jurisprudencial al respecto a través de las Sentencias de 19 de enero de 2015 [JUR 2015/62689]; de 12 de febrero de 2015 [JUR 2015/66780] y de 2 de marzo de 2015 [JUR 2015/74106], manifestándose a favor de la primera de las posturas, es decir, a FAVOR de la suspensión del pago de la pensión de alimentos en aquellos casos de progenitores que se encuentran en situación de carencia de medios y recursos económicos. La Sala considera que “la obligación de prestar no es tan absoluta que obligue a su mantenimiento cuando consta acreditado que el progenitor a quien se reclaman carece de ingresos o estos son tan reducidos que no alcanzan a cubrir siquiera sus propias necesidades, que vienen siendo atendidas por sus familiares y/o amigos”, añadiendo que “esta carencia se convierte en una causa de fuerza mayor que impide incluso la fijación del denominado “mínimo vital”, al convertirse en una prestación imposible. Sin embargo, esta solución judicial queda sometida a una serie de requisitos o condicionantes:

  • Carácter muy restringido y excepcional: Se tiene que tener SIEMPRE en cuenta que de los datos económicos obrantes en las actuaciones judiciales debe desprenderse y acreditarse una situación verdadera de insolvencia económica o pobreza absoluta por parte del progenitor alimentante cuyas necesidades han de ser, incluso, cubiertas por aquellas personas que por disposición legal deben hacerlo.
  • Carácter temporal: Ante la más mínima presunción de obtención de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, deberá de acudirse a la solución que se viene predicando por las Audiencias Provinciales como “normal”, es decir, a través de un procedimiento de modificación de medidas se tendrá que fijar una pensión de alimentos aunque sea mínima (“mínimo vital”), aunque el progenitor alimentante le suponga un gran esfuerzo.

Por tanto, podemos concluir que para determinar la procedencia o no de una posible suspensión del pago de la pensión de alimentos, el progenitor alimentante tiene que estar en una situación de insolvencia económica verdadera o pobreza absoluta, la cual no le permita ni hacerse cargo de sus propias necesidades y tenga que recurrir a la ayuda de aquellas personas que por disposición legal deben hacerlo.

Atribución patrimonial o ADJUDICACIÓN en Escritura Pública ante Notario

El consejo general es: si los consortes, en sede de ruptura matrimonial, pactan la atribución de uno o más inmuebles; será aconsejable que suscriban un convenio de divorcio o de separación, donde recojan todos los pactos por los que se regirá su ruptura. Ese convenio deberá ratificarse en el Juzgado, para que posteriormente el Juez lo homologue vía Sentencia de Divorcio o Separación, según lo pactado.

Atribución de un inmueble a través de Convenio de Divorcio o Separación, y a través de Escritura Pública: En ocasiones, ya sea por desconocimiento, ya sea para asegurar que el cónyuge cumplirá la adjudicación inmobiliaria pactada; los consortes, firman convenio de Divorcio o Separación, y a su vez acuden al notario para plasmar en escritura pública alguno de los pactos, como suele ser la adjudicación de un inmueble a uno de los cónyuges.

En el momento de ratificación judicial del convenio, puede que un consorte no se ratifique, y ello causa que el Juez no homologue el convenio de Divorcio o Separación. Ante esta contrariedad, el consorte que se atribuía un inmueble no queda desprovisto de tal atribución, por cuanto también se la atribuyó notarialmente, por lo que la titularidad queda a salvo por la fe pública que le otorgó el notario.

El cónyuge que queda desprotegido por la falta de ratificación del convenio, podrá inscribir en el Registro de la Propiedad, la escritura pública que le otorga la propiedad, y por tanto esa propiedad queda adjudicada sin problema alguno.CASA1

Peligro: Los consortes suelen olvidar que la adjudicación via escritura pública, debe tributar ( en el ayuntamiento, la comunidad autónoma y el estado). Los notarios pasan información de todas las escrituras de las que dan fe, por lo que las administraciones tienen constancia de la atribución que los cónyuges pactaron ante notario. Por ello los consortes no pueden dejar de autoliquidar ese contrato inmobiliario (ante las tres administraciones tributarias).

Cuando los cónyuges ratifican judicialmente el Convenio de ruptura marital (Divorcio o Separación), erróneamente se cae en la tentación, olvido o ignorancia de eludir la tributación de la escritura pública; en la creencia de que la atribución inmobiliaria queda recogida en Sentencia, y que por ello no es preciso autoliquidar la escritura.

Recomendación: Si no hay peligro de ratificación del Convenio de ruptura, mejor que los cónyuges no hagan ninguna atribución inmobiliaria notarialmente; toda vez que, cuando el Juez emita la Sentencia (de divorcio o separación) homologando el Convenio de mutuo acuerdo, las atribuciones inmobiliarias pueden gozar de exenciones que no gozarán si las atribuciones se realizan ante notario. Este consejo general tiene excepciones, que deben ser analizadas particularizadamente.

Para cualquier consulta o estudio, pueden ponerse en contacto con nuestro despacho BOZA RUCOSA ABOGADOS MATRIMONIALISTAS 93.457.45.05   93.457.45.06

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